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影視作品的知識產權保護


一、 影視作品涉及的著作權權利種類 

 根據我國《著作權法》第三條規(guī)定的著作權保護的作品種類,涉及到電影、電視劇的作品,包括了其中的:(一)文字作品;(三)音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品;(四)美術、建筑作品;(六)電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品等。具體包括:  (一)、影視劇本: 影視劇本是文字作品,其作者,即編劇,對劇本擁有獨立的著作權,通過合同與制作者進行權利使用約定,對拍攝完成的影視作品,編劇享有署名權。  (二)、音樂作品:影視作品中的音樂作品,如插曲、配樂等,其作者,包括詞曲作者、音樂制作人等,對其享有獨立的著作權,在影視作品中享有相應署名權。 (三)、美術作品、舞蹈作品等:影視劇中可能涉及到使用的美術作品、舞蹈作品等,其創(chuàng)造者對作品享有獨立的著作權,同樣在影視作品中享有相應署名權。 (四)、影視作品本身:著作權法上的影視作品,是指電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品。  (五)、其他相關權利:如影視作品的名稱權、影視作品情節(jié)設計、劇照、海報、臺詞、表演者的肖像權等權利。    

二、 影視作品劇本的知識產權保護  

(一)、對影視作品劇本(包括故事大綱、分集大綱、分場大綱等)進行著作權登記,公示權利,并形成遭遇侵權時的初步權屬證明。  (二)、對于影視作品的選材、背景、主題、人物、情節(jié)構成(以下稱“設定”)等方面,由于著作權法的基本原則是:只保護思想的“表達”,不保護思想本身,故上述設定如僅停留在“思想”層面,則不在著作權法的保護范圍內,可以作為商業(yè)秘密進行保護。在接洽、籌備過程中采取有選擇性的披露方式,盡量在披露前與接觸方訂立書面保密協(xié)議,約定被披露方的嚴格保密、禁止擅用等義務及違約責任;必要時,還可要求被披露方保證其工作人員或關聯方承擔相同的保密義務。在“設定”公開后,可視實際情況與需要,要求就未公開的細節(jié)繼續(xù)保密。

三、 影視作品名稱的知識產權保護 

(一) 著作權法保護

影視作品名稱能否受到著作權法保護的關鍵就在于該影視作品名稱是否具有獨創(chuàng)性。而何謂作品的獨創(chuàng)性,我國的法律目前尚沒有明確的規(guī)定,但我國的大部分學者都認為:所謂獨創(chuàng)性,是指由作者獨立構思而成的,作品的內容或者表現形式完全不是或基本不是同他人已經發(fā)表的作品相同,即不是抄襲、剽竊、篡改他人的作品。例如,像“無間道”、“戀愛中的寶貝”這樣的電影名稱,它們不是來源于通用詞匯,更非抄襲、剽竊、篡改他人的作品所得,是由作者獨立創(chuàng)作出來的并很好的概括了影片的主題,所以這樣的影片就應受到著作權法的保護。像“英雄”這樣的影片名稱,由于是來源于通用詞匯,缺乏獨創(chuàng)性,就不應受到著作權法的保護。 

 但以上只是理論探討,由于我國《著作權法》第三條所規(guī)定的作品種類中并沒有包括影視作品名稱,因此影視作品名稱在我國是否受《著作權法》保護似乎仍是一個懸念,這也是許多人反對給予影視作品名稱著作權保護的重要理由。但是筆者認為,我國著作權法雖然沒有明確給予影視作品名稱著作權保護,但也沒有明確禁止,著作權法第三條在列舉作品種類時所使用的字樣是“包括以下列形式創(chuàng)作的文學、藝術和自然科學、社會科學、工程技術等作品”,這說明該條是一種開放性的列舉,而非封閉性的列舉,我國著作權法保護的作品種類并不僅限于著作權法第三條所列舉的種類,在社會條件和技術條件成熟的時候可以將那些沒有被我國著作權法所明確規(guī)定但符合作品構成要素的作品納入到我國著作權法保護的作品種類中。所以,我國著作權法沒有將影視作品名稱列為作品的種類之中并不足以構成其不受我國著作權法保護的充分理由,相反我國著作權法第三條的開放性規(guī)定為符合作品構成要件的影視作品名稱的著作權保護提供了現實可能性。 

 另外,根據我國著作權第十條的規(guī)定,作者享有保護作品完整的權利。影視作品的名稱往往是該影視作品核心思想的簡明概括,人們一看到某個影視作品的名稱往往就會猜到該影視作品屬于何種題材以及它所要表達的主題思想,如“戀愛中的寶貝”。如果他人擅自將某個影視作品名稱作為商業(yè)標志使用于商品或者服務,比如將“笑傲江湖”應用于餐飲業(yè),就根本無法體現出“笑傲江湖”所要表達的思想內涵,割裂了該名稱與其作品的內在聯系,從而就可能侵犯了作者保護作品完整的權利。

(二) 商標法保護   

商標是用來區(qū)分商品和服務的標志,因此,只要影視作品名稱具有顯著性,能夠作為區(qū)分商品和服務的標志,在不違背法律禁止性規(guī)定的情況下,就可以將該影視作品名稱申請注冊為商標從而使該影視作品名稱作為注冊商標受到商標法的保護。     

目前在實踐中存在問題最多的是他人未經影視作品制片人的許可而將該影視作品的名稱搶注為商標,對于此種搶注行為我國商標法為影視作品的權利人提供了法律救濟。我國商標法第九條規(guī)定:“申請注冊的商標,應當有顯著特征,便于識別,并不得與他人在先取得的合法權利沖突?!倍^的“在先取得的合法權利”,根據世界知識產權組織的解釋主要包括商號權、工業(yè)品外觀設計權、版權、已經受保護的原產地名稱權、姓名權和肖像權等。      

因此,如果影視作品名稱構成商標法上的“在先取得的合法權利”,該影視作品的制片人就可以依法阻止他人對該影視作品名稱的搶注或者依法申請撤銷他人對該影視作品名稱的不當注冊或惡意注冊。  此外,當影視作品名稱商標,達到或者具有馳名商標的程度時,還能享受到在非同類商品上的跨類保護。我國商標法第13條規(guī)定,“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的,不予注冊并禁止使用。也就是說,影視作品名稱商標一旦被法院認定為“馳名商標”時,其受保護的范圍不限于注冊的這一類服務或商品,可以延展至所有類別。 (三) 反不正當競爭法保護  

根據我國反不正當競爭法第五條第(二)項的規(guī)定:經營者不得采用下列不正當手段從事市場交易,損害競爭對手:擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢,或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢,造成和他人的知名商品相混淆,使購賣者誤認為是該知名商品。因此,在我國影視作品名稱要受到反不正當競爭法的保護必須符合以下條件:      (一)該影視作品名稱為知名商品;(二)該影視作品名稱是該影視作品所特有的;(三)他人擅自使用該影視作品名稱于商品,誤導了社會公眾。但是影視作品的權利人利用《反不正當競爭法》保護影視作品名稱也存在一定的限制:首先,我國的《反不正當競爭法》只保護知名的影視作品的特有名稱,對那些在社會公眾中影響比較低,缺乏知名度的影視作品名稱就得不到《反不正當競爭法》的保護;其次,由于反不正當競爭法只規(guī)范那些具有競爭關系的經營者之間的不正當競爭行為,所以他人如果將影視作品的名稱用于與影視作品不具有競爭關系的商品上的話,該影視作品就不會受到《反不正當競爭法》的保護。  當然,影視作品權利人在尋求知識產權保護時,有時會發(fā)生請求權競合的情況。即被告的行為既涉嫌侵犯著作權和商標權,也涉嫌構成不正當競爭,因而產生了法律競合。這時,權利人可以自由處分各個競合的請求權,即有自由選擇適用法律的權利,既可以以侵犯著作權、商標權和不正當競爭為由提起訴訟,也可以選擇其中之一二項提起訴訟。


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